Принятие наследства и отказ от наследства

Понятие и правовое значение принятия наследства

В момент открытия наследства у лица, призванного к наследованию, возникают определенные права. Для их реализации необходим юридический факт принятия наследства. Поскольку для возникновения у лица этого права необходимо не только открытие наследства, но и призвание лица к наследованию, а призвание зависит от многих обстоятельств (обнаружения завещания, непринятия наследства другими наследниками и т.д.), право на принятие наследства может возникать у разных наследников в разное время.

Принятию наследства предшествует призвание к наследованию, под которым следует понимать подтверждение нотариусом субъектам гражданского права возникшей у них реальной возможности получить и реализовать права наследования, гарантированные Конституцией РФ в отношении конкретного наследодателя.

Это понятие охватывает следующие действия: выявление круга лиц, которые могут быть наследниками умершего гражданина, розыск этих лиц, сообщение лицам, разысканным нотариусом либо являвшимся в нотариальную контору по своей инициативе, об их возможности стать наследниками конкретного умершего гражданина, консультирование возможных наследников по поводу представления ими необходимых документов, подтверждающих их право на наследство конкретного умершего гражданина.

Чтобы приобрести наследство наследник должен его принять (исключение составляет наследование выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ): для приобретения Российской Федерацией права на выморочное наследство его принятие не требуется; наследственное имущество переходит к государству в силу открытия наследства при условии отсутствия или отпадения наследников. Отказ от выморочного имущества не допускается (ст. 1157 ГК РФ).

Принятие наследства представляет собой волевой и осознанный акт наследника по закону или завещанию, в результате которого он замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель. Принятием наследства обеспечивается достижение результата наследования, т.е. переход к наследникам всей наследственной массы.

Принятие наследства является правовым средством, используемым в этом процессе и предназначенным для приобретения наследства, поэтому как правомочие оно входит в состав субъективного наследственного права наследования, а как фактический акт является сделкой, т.е. действием, порождающим правовые последствия.

Принятие наследства - это волевой акт, в котором находит свое выражение желание наследника. Он является и может быть только односторонним актом, поскольку представляет собою выражение воли только одного лица - наследника, поэтому не требует участия или согласия других лиц и не обращен к кому-либо конкретно. Однако этот акт влечет за собой ряд правовых последствий в отношении как самого наследника, так и иных лиц (других наследников, кредиторов наследодателя и др.).

Принятие наследства - это добровольный акт, поэтому никто не может, не изъявив своего согласия, считаться принявшим наследство. Содержание акта принятия наследства сводится к закрепленной за наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться от него [68, с.41].

По своей правовой природе принятие наследства является односторонней сделкой, которая не имеет обратной силы. Это значит, что данная сделка необратима и наследник, принявший наследство, приобретает право на все причитающееся ему имущество, которое оказалось в наличии в момент открытия наследства, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства (п. 2 ст. 1152 ГК).

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Это означает, что если у наследника несколько оснований, по которым он призывается к наследованию, то вопрос о принятии наследства или отказе от наследства он может решать отдельно в отношении имущества, достающегося ему по каждому из оснований.

Принятие наследства всегда безоговорочно и безусловно, соответственно, не допускается его принятие под условием или с оговорками. Не может, например, наследник принять в наследство дом лишь при условии, что кто-либо из проживающих в нем освободит его.

Принимая наследство, наследник может не знать о конкретном составе наследственного имущества, размере долговых обязанностей наследодателя, других имеющихся наследниках, принятии ими наследства, месте его нахождения и других обстоятельствах, которые потребуют от наследника определенных усилий и затрат для управления имуществом, осуществления права собственности, исполнения обязательств. Однако и в этом случае наследник не вправе выдвигать каких-либо условий и делать какие-то оговорки относительно принятия наследства.

Каждый наследник по общему правилу действует только сам за себя, он вправе высказывать только свою волю, и, соответственно, нотариус или другие органы, принимающие выражение его воли, должны принимать это выражение только в отношении него самого. Наследник может не знать всего круга наследников, призываемых к наследству. Закон особо подчеркивает, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает, что и все остальные, призываемые к наследованию наследники, также приняли наследство (п. 3 ст. 1152 ГК РФ).

Принятие наследства является основанием для возникновения у наследника права собственности на данное наследство. Независимо от фактического времени принятия, наследство считается принадлежащим наследнику с момента открытия. Это правило действует и в тех случаях, когда право наследника на имущество подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Вместе с тем, нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» регистрация -- это юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения) перехода или прекращения прав на недвижимое имущество. Она является единственным доказательством существования зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в судебном порядке.

Таким образом, государственная регистрация по общему правилу только подтверждает уже существующее право собственности (собственнику выдается соответствующий документ установленной формы).

Следует отметить, что в п. 4 ст. 1152 ГК РФ не употребляется термин «возникновение права собственности», а используется выражение «признается принадлежащим». При широком толковании этого выражения можно прийти к выводу, что формально право собственности на наследуемое недвижимое имущество возникает с момента открытия наследства, а не с момента государственной регистрации, которую можно осуществить, только получив свидетельство о праве на наследство. В свою очередь, свидетельство о праве на наследство можно получить только по истечении срока на принятие наследства.

Соответственно осуществить правомочия собственника по распоряжению наследственным имуществом наследник в течение определенного срока все равно не может. Другими словами, юридическое признание права собственности в полном объеме откладывается до получения документального подтверждения наличия наследственных прав. Осуществлять другие правомочия собственника (пользования и владения) наследник может с момента открытия наследства. С этого момента наследник несет и бремя собственности на недвижимое имущество (коммунальные услуги, техническое обслуживание и т.д.).

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что юридическая процедура принятия наследства имеет особенности в зависимости от способа выражения наследником своей воли на принятие наследства.

Содержанием права на принятие наследства является возможность наследника выбрать один из двух вариантов поведения: принять наследство или не принять его. Как выразился В.И. Серебровский, содержание этого права исчерпывается предоставленным законом наследнику «альтернативным правомочием» [66, с.101].

Оба правомочия осуществляются либо совершением односторонней сделки (подачей заявления о принятии наследства или об отказе от него), либо совершением конклюдентных действий. Ранее примеры конклюдентных действий, свидетельствующих о принятии наследства наследником, вырабатывались путем обобщения судебной практики. В настоящее время к этому способу принятия наследства прибегают те наследники, которые по каким-либо причинам не воспользовались первым способом и своевременно не обратились к нотариусу. Если наследник воспользуется правомочием принять наследство, он приобретает право на наследство.

Праву наследования противостоит юридическая обязанность широкого круга лиц - не препятствовать осуществлению данного субъективного права. Но при осуществлении этого права наследнику противостоят все и каждый, обязанные не чинить ему препятствий. Поэтому рассматриваемое право следует отнести к группе абсолютных прав. Но в отличие от иных абсолютных прав, например права собственности, оно обеспечивает лицу не обладание имуществом, а возможность приобрести право на имущество.

Наследство принимается (и соответственно не принимается) только целиком, на что указывают п. 2 ст. 1152 ГК РФ и п. 3 ст. 1158 ГК РФ.

Право на принятие наследства необычно. С одной стороны, оно возникает у лица на основании самого факта открытия наследства и, казалось бы, в противоречии с принципом, закрепленным в п. 2 ст. 1 ГК РФ (лица приобретают субъективные гражданские права своей волей). С другой стороны, оно появляется именно ради соблюдения указанного принципа. Исключение права наследования из структуры наследственного правоотношения привело бы к тому, что субъективное право на наследственное имущество возникало бы у наследника помимо его воли, в силу открытия наследства. Чтобы не допустить этого, законодатель и помещает между открытием и приобретением наследства «промежуточное звено» -- право на принятие наследства.

Вопрос о природе возникшего у наследника права на принятие наследства (отказ от него) является спорным в правовой литературе. Цивилисты не могут придти к единому мнению: относится право на принятие наследства к субъективным правам либо является секундарным правом. Ответ на этот вопрос в значительной степени зависит от того, что понимается под субъективным гражданским правом. Субъективное гражданское право - это элемент гражданского правоотношения, которому всегда должна соответствовать обязанность другой стороны. Субъективное право на принятие наследства возникает на основании события - открытия наследства, т.е. смерти физического лица, и не зависит от волеизъявления субъекта, а вызвано объективными обстоятельствами. В то же время секундарное право представляет собой предоставляемую лицу юридическую возможность своим односторонним волеизъявлением привести к возникновению, изменению или прекращению гражданского правоотношения. Секундарное право нельзя смешивать с правоспособностью и субъективным правом. Первое явление означает абстрактную возможность приобретать права и обязанности. Она предоставлена каждому и является основной предпосылкой субъективного права. Субъективное право дает управомоченному возможность определенного поведения, в связи с чем он может требовать от обязанного лица (лиц) выполнения определенных обязанностей. Секундарное право, так же как и субъективное право, дает его субъекту возможность определенного поведения, но этому праву не противостоит обязанность другого лица (лиц) совершать или воздерживаться от совершения определенных действий. Можно сказать, что секундарное право стоит между правоспособностью и субъективным правом. То, что секундарное право способно переходить по наследству, не может служить основой для вывода о допустимости передачи секундарного права по сделке. Секундарное право не может быть передано по сделке, и этим оно отличается от субъективного права, которое, если говорить об имущественных правах, часто передаваемо. Это касается как секундарного права, существующего само по себе, так и секундарного права, входящего в состав правоотношения. В частности, право на расторжение договора не может по воле стороны в договоре отрываться от требования (обязательственного права), то есть нельзя уступить отдельно право на расторжение договора, оставаясь при этом субъектом требования. Такой разрыв требования из договора и права на его расторжение может допускаться лишь в исключительных случаях, связанных со смертью кредитора.

Наследник, не принявший еще наследства, но уже призванный к наследованию, имеет только правомочие либо принять наследство, либо отказаться от него. Никаких других правомочий призвание к наследованию для него не создает, равно, как и не создает никаких встречных обязанностей других сторон. Следовательно, право на принятие наследства является секундарным правом.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Скачать   След >